文娱救世主

第23章 姑苏慕容附体

“降服了本范畴技术职员此前的固有技术成见”,这是专利法诉讼中最典范的一条对于诉讼另一方“本技术仅仅是现有技术和公知知识的简朴连络”的抗辩来由。

权顺虞也不拿捏,直奔主题:“还记得客岁你跟我给潘次长凑政绩时,在开城投的阿谁MP3电子厂吧?打那以后,我就开端体贴MP3行业的布局。比来三星和苹果筹办打一场关于MP3专利的官司,外通部的人都参与调停了。我在外通部混了几个朋友,以是动静通达。”

这桩案子内里,三星当然是揣着明白装胡涂、明知故犯揩点油,但苹果也不必然是甚么好鸟。

特别是前18个月,因为是‘保密检查’,以是实际上世人是不晓得你申请了专利的。以是哪怕侵犯了,法律上也以为是“不对”。

把乔布斯明天的辩论状一字不差全文抄一遍,就改个名字。到时候请个便宜点的状师都能打赢。

顾诚的嘴角,情不自禁地出现一丝镇静的嘲笑。和姑苏慕容对战的人,本身武功越是精美,最后的死状就会越惨。

顾诚和乔布斯,就像是两个在丛林里挖圈套打猎的猎人,都套着偷袭手的假装,谁也不晓得对方的位置。本来顾诚还担忧本身挖的坑够不敷早、是不是在苹果公司之前。

顾诚得空去考虑三星和苹果这些一丘之貉的相互算计,他只体贴本身该体贴的题目:“那么,这个案子一发,苹果的IPOD专利申请日应当要公开吧?现在晓得乔布斯是啥时候申请的么?”

“乔布斯方面的辩论状粗心应当是如许的:对于一项技术‘是否具有凸起的本色性创新和明显的技术进步’,不该当只看其是否由现有技术和公知知识的连络研发产生。

顾诚一阵光荣:本身是客岁5月份,在海内初次申请的,比乔布斯还早两个月。

顾诚完整能够想见,如果此次不是三星如许划一重量级的巨擘来仿冒,而是换家小一点的公司、仿冒后的侵害范围也不大、发卖金额也未几,苹果公司乃至有能够不会主动要求公开本身的专利申请,而是学顾诚那样,申请了专利以后保密满18个月或者30个月(含撤回后再次申请的优先权日)

哈德菲尔德案在判例法国度几近成为了“利用公知知识时降服了现有技术成见”的典范名案,厥后被米国和英国援引了一百多年,也跟着《巴黎条约》成为了环球各国判定此类专利缔造性疑问的绳尺。

不过,眼下顾诚还没到完整松口气的时候,他需求体贴一下,三星对苹果的“专利无效”申述的细节。因而他不耻下问:“哥,三星方面的辩论状和苹果的辩驳,你晓得黑幕么?我对那些细节比较体贴。”

顾诚听了也微微点头,三星的法务部公然不是吃干饭的,说出来的来由确切切中了关键。

到时候还能白省一些状师费。

渐渐来,哥不急,哥再卖一年实体唱片。等中原的互联网寒冬畴昔了、网民网速遍及进步了、MP3提高了,再引爆这个专利潜水艇。

等苹果公司抗辩了、主动提早公开本身的保密申请后;三星再停止侵害,一句“我不晓得你申请专利了”,略微给点钱意义意义。

权顺虞这么一解释,顾诚顿时就懂了。

东夷的交际部和互市部(商务部)是合体的。这圈子里凡是有几个朋友,有些台面上还没开端的跨国贸易胶葛诉讼,权顺虞都能提早探听到动静。连庭前筹办、证据互换方面的细节都有能够得知。

三星是东夷五大财阀之首,又是最大的出口大户,三星的涉外官司,外通部天然是每个都要帮手调停的。

现在三星这个走夜路的探路者把苹果的坑提早引爆炸出来了,仍然躲在暗处的顾诚立即欣喜地发明:本来本身公然比乔布斯挖得早。

比如早在19中前期,当时的冶金产业家们就发明“在钢铁中掺入锰元素能够晋升钢板硬度、但会似钢板变脆易碎裂。锰含量越高,越硬越脆”。

如许做的好处是碰瓷,用心放水养鱼勾引别人来侵权。小兔小猫踩到圈套上后用心不策动,让谨慎围观的豺狼觉得这里没圈套,然后等豺狼踩中再收网。

对方专利已经公开后、再去侵权、被索赔,赔的钱叫做“侵权补偿金”,是奖惩性的。

“哥,奉求你个事儿,你不是外通部有朋友么。这个案子帮我全程盯一下。乔布斯的统统辩论状,帮我全文汇集返来,成么?”

“你能够不是很懂《专利法》,专利法内里对于发明的认定,是要求有‘凸起的本色性创新’和‘明显的技术进步结果’。因为不成能一样东西略微有一点点新意,申请发明就随便批下来。

而对方专利公开前“过得胜用”,只要“付出公道的专利利用费”就行。这是赔偿性的,苹果也没法漫天要价。

固然实际上用脚指头想想,也晓得苹果如许的至公司必定是非常正视专利、产品还没公布,就先把专利申请了。但只要“实际上我有权不晓得”,三星便能够装纯,然后仿造设想、先出产发卖赚一阵子。

权顺虞层次清楚地陈述:“三星仿照了IPOD的部分设想,2季度的时候推出了一款新全新的MP3,在本地和扶桑销量还不错。然后苹果公司就拿出IPOD的专利,把三星告了。”

乔布斯自发得算计了李再荣一把,必定没想到他本身背后另有一个筹办开黑枪的。

不晓得又在算计谁了。

因为申请以后,如果权力人不主动要求公开的话,法定的保密初审阶段就有18个月。再加上本色考核阶段,一个专利3年才批下来也是常态。

顾诚恳情不错,很给面子地持续恭维聆听:“你刚才说有两件买卖上的动静,第二件是啥?”

权顺虞只晓得顾诚跟他合作弄了个MP3电子厂的壳子、以及顾诚本身也布局过一些研发产品,但并不晓得顾诚要给乔布斯挖坑。见顾诚这么体贴细节,他有点奇特,但仍然把本身探听到的事儿都说了。

以是,乔布斯证了然IPOD专利有充足的创新性。

“那乔布斯的人是如何抗辩的?”

但是,1882年哈德菲尔德发明一个征象:公知知识只测试了5%以下锰含量的钢材、就总结出了上述“技术成见”,然后不再尝试。但哈德菲尔德进一步夸大地测试高锰钢,一向测试到12%的临界点以上以后,锰钢的性子产生了质变:变得又硬又韧又耐磨,脆性俄然消逝了。

换句话说,就是:你也晓得锰钢里持续加锰会越来越硬越来越脆,你为甚么不砸钱去持续实验、看看有没有甚么其他意想不到的奇效呢?

这条来由内行人能够不太了解,用人话举例翻译一下,就很轻易懂了。

如果一项技术被认定为是‘现有技术之间的简朴连络、或者根据几项现有技术和本专业技术职员的公知知识就能推导出来的显见成果’,那么就不能被授予专利权。

以是,遵循这个“公知知识”或者“技术成见”,任安在锰钢中进一步晋升锰元素含量的配方,都不配获得专利权:因为那只是对“现有公开技术”的进一步推演堆砌。

标致的抗辩!

并且只要能够证明,常常能够把很多看上去研发难度不大、只缺灵光一闪的发明保下来,赢得胜诉。

1883年就被英国专利局授予了专利。

因为这一结论颠覆了“现有技术成见”,起到了“预感不到的技术结果”,是以哪怕是“现有技术的简朴堆砌”,仍然合适专利法上的“提出的本色性创新”。

体味他的人每次看到他这个神采,都会有一阵不寒而栗。

这时候给的钱,和“对方专利已经公开”以后明知故犯侵权,差异会很大。

三星在这个案子中的申述来由,就是以为,合用于MP3的大容量硬体、显现歌词和歌单的液晶屏、滚轮控件这些每一个技术特性,伶仃拿出来都是显而易见的现有技术,乔布斯只是把这三个现有的东西拼集在了一起,如何能算发明呢?从短短两三个月的研发周期来看,也证明这玩意儿没甚么难度,只是想通了创意以后顿时就能做出来的。”

顾诚提出了本身的要求,他晓得西方国度司法法度是很慢的,一个案子哪怕寻求庭外和解,一年半载也不必然审得完。以是他还需求托权顺虞的朋友帮探听后续环境

乔布斯援引的意义也很较着:你李再荣明晓得大硬盘能够和MP3“简朴连络”,你三星为甚么就不去试、然后开辟统统环绕着这个技术利用的新产品形状呢?

权顺虞暴露一个“你不懂这内里的门道”的对劲神采,解释道:“苹果公司在推出IPOD的时候,并没有直接公布专利,以是三星就算抄了,也不存在‘歹意侵权补偿’,最多只是追索一些‘赔偿利用费’罢了。”

权顺虞脱口而出:“客岁7月份――他是10月尾公布、本年1月份批量出货的。从研发周期来看,IPOD没甚么难度,3个月就研收回来了。三星提交申述状的时候,还特地拿这一点说过事儿呢,以为苹果公司的专利没甚么研发难度,不存在‘凸起的本色性创新’,但愿申请认定苹果的专利无效。”

换言之,研发难度不该成为技术创新程度的绳尺。发明触及的技术,只要‘降服了现有的技术成见,起到了本范畴技术职员预感不到的不测结果’,也属于‘凸起的本色性创新’。”

专利这类东西,并不是像大多数人以为的那样,一申请就遭到法律庇护了。

顾诚一愣:“直接赤裸裸地抄袭设想?三星也不怕吃官司赔钱?”

哪怕已经授予了的专利权,在碰到合作敌手诉讼的时候,敌手要求专利局认定该技术‘是现有技术和公知知识的简朴连络、不具有凸起的本色性创新’,那么专利局也能够做出原专利受权无效的裁定。

顾诚客岁5月份的时候还赶着抢注了几个MP3的专利,想给苹果公司下套呢。眼下天然对这方面的黑幕比较体贴,听了权顺虞提起的话题,立即让他别墨迹:“从速说重点!”

“你要这些干啥?好吧,这也不费事儿,这个忙我帮了。”权顺虞想不明白顾诚的目标,干脆也就不想了,直接帮手吧。

可悲的是,明天乔布斯说的每一句话,半年多以后,都会“以彼之道,还施彼身”地“斗转星移”到乔布斯本身身上,结健结实地挨这一拳。

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